Как распределить прибыль не полученную ИП при его жизни, между его наследниками?

Куда уходят дивиденды умершего (ликвидированного) участника общества

Как распределить прибыль не полученную ИП при его жизни, между его наследниками?

Перед тем как погрузиться в подробности, сделаем небольшую оговорку. «Дивидендное» право умершего (ликвидированного) участника общества мы будем рассматривать через призму акционерных обществ (АО) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

И обсуждать мы будем ситуацию, в которой участник (акционер) умер (ликвидировался) после начисления дивидендов, но до момента их выплаты.

К кому переходит право на дивиденды умершего (ликвидировавшегося)?

ООО. Ликвидация участника-юрлица. Получается, что начисление дивидендов (т. е. принятие решения общим собранием участников о распределении прибыли и направлении ее на выплату дивидендов) было еще «при жизни» общества. Поэтому в дальнейшую борьбу за получение дивидендов (до внесения записи о ликвидации в ЕГР*) вступает ликвидатор (или ликвидационная комиссия).

И дело в том, что в соответствии с ч. 1 ст. 111 ГКУ именно ликвидатор или ликвидационная комиссия должны принять все меры по взысканию дебиторской задолженности юрлица, находящегося в процессе ликвидации. А задолженность, как вы понимаете, уже образовалась.

В этом случае причитающиеся «умирающему» юрлицу дивиденды входят в ликвидационную массу. Все, что будет выплачено, или пойдет на погашение долгов ликвидируемого, или будет распределяться между уже практически бывшими участниками юрлица-участника ООО (ч. 12 ст. 111 ГКУ).

Поскольку дальнейшие начисления и выплаты дивидендов будут «следовать» за правом собственности на долю ликвидированного участника-юрлица, то, естественно, это право может перейти к новому собственнику доли в уставном капитале.

ООО. Смерть физлица-участника. Здесь ситуация более прозрачна. В случае смерти физлица-участника начисленные, но не выплаченные дивиденды войдут в наследственную массу. Позже на основании свидетельства о праве на наследство наследник получит «последние» дивиденды наследодателя.

А что если наследники у физлица вовсе отсутствуют (как по закону, так и по завещанию)? В этом случае наследство становится выморочным (в том числе и право на невыплаченные дивиденды) и переходит в собственность территориальной громады (ст. 1277 ГКУ).

К слову, если наследник войдет в состав участников ООО, то он и в дальнейшем будет получать дивиденды. Правда, общество наследника может и не принять (ч. 2 ст. 55 Закона о хозобществах).

Кроме того, учтите: устав может предусматривать условие, при котором чтобы наследнику получить в собственность долю в уставном капитале нужно сперва добыть разрешение «старых» участников общества (ч. 5 ст. 147 ГКУ).

Да и полноценным участником общества наследник станет только после внесения соответствующих изменений в устав и ЕГР (см. подробнее на с. 38 этого номера).

АО. Смерть акционера-физлица (акционера-юрлица). Здесь все немного сложнее.

Конечно, акции войдут и в ликвидационную, и в наследственную массу. Произойдет процесс, подобный тому, который мы описали выше.

Но проблема в том, что дивиденды будут выплачиваться «новенькому» акционеру только в том случае, если он внесен в специальный реестр на основании свидетельства о праве на наследство (п. 10 гл. 2 разд. V Положения № 735; абз. 3 ч. 1 ст. 5 и ч. 1 ст.

8 Закона Украины «О депозитарной системе Украины» от 06.07.2012 г. № 5178-VI; ч. 4 ст. 30 Закона об АО). Наследника нет в списках? Дивиденды он не получит до тех пор, пока не появится в реестре акционеров.

Учет выплаты дивидендов наследнику

Итак, решение о распределении прибыли и выплате дивидендов принято и оформлено протоколом. Издан приказ о выплате дивидендов, но… один из учредителей-физлиц скоропостижно скончался. Давайте рассмотрим, как действовать в такой ситуации бухгалтеру.

Поскольку есть приказ о выплате дивидендов, их начисление производите на имя умершего участника. Облагайте их НДФЛ и ВС по общим правилам. То есть если речь идет об обычных дивидендах, то

налоговый агент — плательщик налога на прибыль из начисленной суммы дивидендов удерживает НДФЛ по ставке 5 % и ВС — 1,5 %

Субъекты хозяйствования, не являющиеся плательщиками налога на прибыль, «дивидендный» доход физлица облагают НДФЛ по ставке 9 % и ВС 1,5 % (п.п. 167.5.

4, пп. 1.2 1.4 п. 161 подразд. 10 разд. ХХ НКУ). Ну и наконец из привилегированных дивидендов удержите НДФЛ 18 % и ВС — 1,5 %.

Подробнее о налогообложении дивидендов физлицам читайте на с.17.

И не забудьте перечислить в бюджет НДФЛ и ВС с начисленных, но не выплаченных дивидендов в течение 30 календарных дней, следующих за последним днем месяца, в котором они были начислены (п.п. 49.18.1, п. 57.1 и п.п. 168.1.5 НКУ).

В Налоговом расчете по форме № 1ДФ:

(а) дивидендный доход отражайте по факту его начисления и выплаты;

(б) в разделе I начисление и выплату дивидендов отражайте с налоговым номером умершего учредителя. Ведь именно ему был начислен этот доход!

На тот факт, что в расчете нужно указывать налоговый номер именно умершего физлица, а не его наследника, налоговики указывают в консультации в категории 103.25 БЗ. Правда, там речь идет о выплате заработной платы умершего работника предприятия, однако, на наш взгляд, подход к отражению выплат и в том и в другом случае должен быть одинаковый.

Если на момент предоставления Налогового расчета по форме № 1ДФ налоговый номер умершего учредителя уже исключен из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов, то налоговики могут прислать вам уведомление об ошибке в форме № 1ДФ. В таком случае рекомендуем направить им письменные пояснения, в которых указать, что дивиденды начислены умершему учредителю, привести его дату смерти, а также назвать фактического получателя дивидендов;

(в) сумму дивидендов, начисленную умершему учредителю, отражайте в налоговом расчете по форме № 1 ДФ с признаком дохода, соответствующим виду дивидендов (в общем случае — «109», привилегированные — «101»);

(г) сумму начисленных/выплаченных дивидендов и удержанного/уплаченного ВС отражайте в разделе II Налогового расчета по форме № 1ДФ в строке с военным сбором.

У физлица-получателя наследство в виде дивидендов, полученное от члена семьи первой и второй степени родства, облагается НДФЛ по ставке 0 %. Ну а всем остальным наследникам придется с уплатить с суммы наследства НДФЛ по ставке 5 %.

В случае ликвидации учредителя — юридического лица, как мы выяснили чуть раньше, право на получение дивидендов переходит либо к кредиторам (если у предприятия были долги), либо к участникам этого юридического лица при распределении ликвидационной массы. При этом порядок налогообложения таких дивидендов, на наш взгляд, ничем не отличается от описанного нами раньше для случаев начисления и выплаты дивидендов юрлицам (см. с. 4, 8).

Если конечным получателем дивидендов оказывается физическое лицо — учредитель, то в таком случае ему придется включить полученную при распределении имущества ликвидируемого юрлица сумму в состав своего налогооблагаемого дохода от операций с инвестактивами по итогам года. Сама же сумма дивидендов не должна облагаться НДФЛ и ВС при выплате, иначе будет двойное налогообложение. Однако как к такой «необлагаемой» выплате отнесутся налоговики, сказать сложно.

Источник: https://i.factor.ua/journals/nibu/2018/march/issue-26/article-35247.html

Дивиденды наследнику учредителя

Как распределить прибыль не полученную ИП при его жизни, между его наследниками?

Уважаемая Валентина Михайловна!

В ответ на Ваш вопрос от 23.12.2013 г.

 сообщаем следующее: принятое наследство считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также от момента госрегистрации права наследника на наследственное имущество, если такое право подлежит госрегистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). А значит, принятая доля умершего участника общества считается принадлежащей наследникам со дня его смерти.

Дивиденды выплачиваются участникам ежеквартально, раз в полгода или в год из чистой прибыли организации пропорционально долям (в том числе на долю умершего участника) на основании решения общего собрания участников, если уставом организации не предусмотрен иной порядок (п. 1 ст.

 42 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208?ФЗ, п. 1 ст. 28 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ).

Таким образом, участники организации, принимая решение о распределении прибыли, должны распределить ее в соответствии с размером доли каждого из них, вне зависимости от того, что один из участников умер.

Также важно отметить, что в ЗАО распределить дивиденды без одного учредителя не сможет, поскольку умершему учредителю принадлежало 50 % акций, поэтому принять решение большинством не получится, а наследник учредителя не сможет ать до тех пор, пока не вступит в права наследования и не будет внесен в реестр акционеров.

Таким образом, либо общее собрание участников ЗАО о распределении прибыли будет проведено после вступления наследника в права наследства, либо от имени наследника ать на собрании участников будет временный управляющий.

Для этого наследнику следует обратится к нотариусу, который учредит доверительное управление акциями умершего гражданина, являющимися частью наследственной массы, и назначит управляющего (которым может быть и наследник умершего акционера). После этого общее собрание акционеров проводится в общем порядке.

Выплатить дивиденды наследнику учредителя можно после того, как он вступит в права наследования и обратится в организации (ООО и ЗАО) с документами, подтверждающими право на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды наследнику учредителя можно, не дожидаясь внесения изменений в ЕГРЮЛ и реестр акционеров. В этот период наследник имеет право на получение прибыли, но не может участвовать в собраниях участников организации и ать на них.

После внесения изменений новый учредитель будет получать дивиденды в общем порядке.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух», «Системы Главбух» vip-версии.

1. Рекомендация: Как определить сумму и порядок выплаты дивидендов

Организации могут принимать решение о выплате учредителям (участникам, акционерам) части прибыли ежеквартально, раз в полгода или раз в год (п. 1 ст. 42 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208?ФЗ, п. 1 ст. 28 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ).

*

Что такое дивиденды

В акционерных обществах выплаты учредителям (акционерам) из чистой прибыли называются дивидендами (п. 2 ст. 42 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ).

Ситуация: можно ли считать выплаты учредителям (участникам) общества с ограниченной ответственностью из прибыли дивидендами

Да, в целях налогообложения можно.

В гражданском праве термин «дивиденды» используется только в отношении доходов учредителей (акционеров) акционерных обществ (ст. 42 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ). Общества же с ограниченной ответственностью должны распределить между своими учредителями (участниками) полученную прибыль (п. 1 ст. 28 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ).

Однако по Налоговому кодексу РФ дивидендом признается любой доход, полученный учредителем при распределении прибыли (пропорционально его доле). Исключением являются:

Об этом говорится в статье 43 Налогового кодекса РФ.

Таким образом, для целей налогообложения выплаты учредителям (участникам) общества с ограниченной ответственностью являются дивидендами.

Решение о выплате

В акционерных обществах решение о выплате дивидендов должно принять общее собрание акционеров (п. 3 ст. 42 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ). А в обществах с ограниченной ответственностью (ООО) – общее собрание участников (п. 1 ст. 28 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ).

Конкретный срок и порядок выплаты дивидендов в акционерных обществах (ООО) должны быть зафиксированы в уставе общества или решении общего собрания акционеров (участников). Ограничен только крайний срок выплаты – не позже 60 дней с даты, когда было принято соответствующее решение.

Дивиденды нужно выплатить за те же 60 дней, если конкретные сроки не определены ни уставом, ни решением общего собрания акционеров (участников). Об этом сказано в пункте 4 статьи 42 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и пункте 3 статьи 28 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ.

*

Просрочка выплаты

Если в течение срока выплаты акционер (участник) не получил дивиденды, он вправе обратиться к обществу с соответствующим требованием в течение трех лет*.

Уставом акционерного общества (ООО) может быть предусмотрен более продолжительный срок для обращения с подобными требованиями. Максимальный срок – пять лет.

Такой порядок предусмотрен пунктом 5 статьи 42 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и пунктом 4статьи 28 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ.

В случаях, когда дивиденды не выданы в срок, акционер вправе потребовать от организации выплаты процентов за просрочку (п. 16 постановления ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19).

Невостребованные дивиденды

Если в течение установленного срока акционер (участник) не обратится с требованием о выплате дивидендов, он теряет право требовать причитающиеся ему доходы.

Исключение составляют случаи, когда акционер (участник) не заявил свои права под влиянием насилия или угрозы.

Дивиденды, объявленные (распределенные), но не востребованные акционерами (участниками), восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества (п. 5 ст. 42 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, п. 4 ст. 28 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ).*

Размер дивидендов

Дивиденды начисляйте в размере, пропорциональном вкладам учредителей (участников) в уставном капитале (если уставом не предусмотрено другого) (ст. 28 Закона от 8 февраля 1998 г.

№ 14-ФЗ) или в размере, объявленном по акциям каждой категории (типа) (ст. 42 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ).

Размер дивидендов в акционерных обществах не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) организации (п. 3 ст. 42 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ).

Ситуация: можно ли при налогообложении считать выплаты учредителям (участникам, акционерам) дивидендами, если полученная прибыль распределена между ними не пропорционально их долям в уставном капитале

Нет, нельзя.

Гражданское законодательство не требует обязательно распределять дивиденды пропорционально доле учредителя (участника, акционера) в уставном капитале. Это следует для ООО из положений пункта 2 статьи 28 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ, а для акционерных обществ – из статьи 42Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.*

Источник: https://www.glavbukh.ru/hl/46714-dividendy-nasledniku-uchreditelya

Shpory_NP

Как распределить прибыль не полученную ИП при его жизни, между его наследниками?

13. Тайна завещания

Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим Кодексом. Тайна совершения завещания – известный нотариальной практике принцип. Так, ст.

5 Основ законодательства РФ о нотариате содержит в себе общий принцип тайны совершения нотариальных действий, который распространяется и на удостоверение завещаний. В соответствии с требованиями указанной ГК РФ нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения о совершенных нотариальных действиях.

Справки о совершенных нотариальных действиях, в том числе и о нотариально удостоверенных завещаниях, выдаются только по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами. В соответствии со ст.

16 Основ нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности. Только суд может освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия.

Вместе с тем ранее существовавший принцип тайны совершения завещания распространялся только на нотариуса и работников нотариальных контор. В настоящее время круг субъектов, обязанных сохранять тайну завещания, значительно расширен.

К таким лицам относятся: нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик).

Более того, законом установлены юридические гарантии обеспечения тайны завещаний: в случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными действующим законодательством.

Несомненно, что в случаях, когда гражданину вследствие разглашения указанными лицами сведений о совершенном завещании причинен не только моральный вред, но и материальный ущерб, на виновных лиц может быть возложена обязанность возместить его.

Приведенный перечень лиц, на которых распространяется сохранение тайны совершения завещания, условно состоит из двух частей: 1) лица, удостоверяющие завещание (нотариусы; должностные лица органа исполнительной власти; должностные лица больниц, госпиталей и иных стационарных лечебных учреждений, домов для престарелых и инвалидов; капитаны судов, плавающих под Государственным флагом РФ; начальники разведочных арктических и тому подобных экспедиций; командиры воинских частей и начальники мест лишения свободы); 2) лица, по каким-либо причинам присутствовавшие при совершении завещаний (переводчик, исполнитель завещания, свидетели, гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик)). Следует отметить, что вышеприведенный перечень лиц, получивших доступ к сведениям о совершении завещания и обязанных сохранять тайну совершения завещания, хотя и сформулирован как исчерпывающий, на самом деле таковым не является. Могут сложиться ситуации, в которых доступ к совершенным (нотариально удостоверенным) завещаниям приобретают другие лица. Так, согласно ст. 28 Основ законодательства РФ о нотариате нотариальная палата может истребовать от нотариуса (лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса) представления сведений о совершенных нотариальных действиях, а в необходимых случаях – личных объяснений в нотариальной палате. Кроме того, за исполнением нотариусами их обязанностей осуществляется контроль. В соответствии со ст. 34 Основ контроль за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, производят федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю в сфере нотариата, и его территориальные органы, а нотариусами, занимающимися частной практикой, – нотариальные палаты. Контроль производится в форме проверок деятельности нотариусов. Нотариусы обязаны представлять должностным лицам, уполномоченным на проведение проверок, все необходимые сведения и документы. Таким образом, перечень лиц, имеющих доступ к совершенным завещаниям, становится еще шире, однако соблюдение тайны совершения нотариальных действий, в том числе и тайны завещаний, гарантировано и в этих случаях. Должностные лица нотариальной палаты обязаны сохранять тайну совершения нотариальных действий. За разглашение тайны и причинение нотариусу, занимающемуся частной практикой, ущерба виновные несут ответственность в соответствии с законодательством РФ

14. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания

В части третьей ГК РФ по сравнению с ранее действовавшим законодательством существенно изменены требования к форме завещания. Однако несмотря на то, что в установленных ГК РФ случаях предусмотрена возможность составления завещания в простой письменной форме, общим правилом по-прежнему является требование о его нотариальном удостоверении.

Причем основным должностным лицом, которое вправе удостоверить завещание, является именно нотариус (работающий в государственной нотариальной конторе или занимающийся частной практикой). Удостоверение завещаний другими лицами допускается только в случаях, установленных ГК РФ.

Так, в случае когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений РФ, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом (п. 7 ст. 1125 ГК).

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке может быть удостоверено уполномоченным служащим банка (ст. 1128 ГК). Данные правила применяются соответственно к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.

Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. ст.

1124 – 1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что этот документ представляет собой завещание.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Завещатель, как уже говорилось, вправе совершить закрытое завещание.

Хотя формально такое завещание не удостоверяется нотариально, однако совершение его не обходится без участия нотариуса. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу на хранение в присутствии двух свидетелей. Нотариус выдает завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания (свидетельство о принятии закрытого завещания).

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус с соблюдением установленной законом процедуры производит вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашает текст завещания с составлением соответствующего протокола.

Несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Чрезвычайно важной особенностью нового законодательства о наследовании является появление в нем института свидетелей.

В свете ранее действовавшего законодательства присутствие при удостоверении завещания посторонних лиц всегда вызывало определенные сомнения.

К таким завещаниям достаточно негативно относились суды, полагая, что это является нарушением тайны совершения нотариального действия и влечет его недействительность, поскольку присутствие посторонних лиц может оказать прямое либо косвенное воздействие на формирование воли завещателя.

Сейчас институт свидетелей легализован, более того, законом предусмотрены случаи, когда присутствие свидетелей при совершении завещаний обязательно: передача нотариусу закрытого завещания; вскрытие нотариусом конверта с закрытым завещанием, оглашение текста завещания и протоколирование этой процедуры; совершение завещания, приравненного к нотариально удостоверенному; совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах. По желанию самого завещателя свидетель (их может быть и несколько) может присутствовать при совершении любого завещания независимо от формы, в которой оно совершается, и причин, по которым завещатель намерен совершить завещание в присутствии посторонних лиц. В случаях, когда в соответствии с правилами ГК РФ при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу должны присутствовать свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать суть происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание. Перечисленные требования предъявляются к свидетелю как в случае, когда последний присутствует при совершении завещания по желанию завещателя, так и в случаях, когда присутствие свидетеля при совершении завещания является обязательным. Если в соответствии с правилами ГК РФ при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля вышеуказанным требованиям может являться основанием признания завещания недействительным. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением закрытого завещания. Следует предположить, что термин “удостоверение”, очевидно, использован в данной норме ошибочно. В соответствии с ч. 2 ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариате текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть написан ясно и четко, а относящиеся документа числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами. Фамилии, имена и отчества граждан, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. Такие же требования предъявляются к завещаниям, удостоверенным должностными лицами органов исполнительной власти, и к завещаниям, приравненным к нотариально удостоверенным.

15. Нотариально удостоверенное завещание

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие).

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса.

В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещании. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил настоящего Кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.

Источник: https://studfile.net/preview/5267334/

Особенности наследования отдельных видов имущества: сложные случаи передачи по наследству

Как распределить прибыль не полученную ИП при его жизни, между его наследниками?

Вступление в наследство – это юридический процесс, необходимый для возникновения у наследников по закону или по завещанию права собственности в отношении имущества, которое осталось после гибели их близкого человека. Процесс оформления включает в себя несколько действий: подачу заявления, документов, уплату госпошлины.

В состав наследства входит все то, что принадлежало умершему на момент его гибели. Не наследуются лишь некоторые виды прав, например, на авторство или псевдоним. О том, какие еще существуют особенности наследования отдельных видов имущества, мы расскажем в нашей статье.

Состав наследства: что чаще всего достается наследникам?

Наследование может быть осуществлено преемниками двух категорий: родственниками покойного, получившими право на вступление по закону, и лицами, наделенными правами принятия на основании завещания. Вне зависимости от типа получателей принять можно имущество покойного, которое на момент смерти являлось его собственностью.

Чаще всего наследование совершается в отношении недвижимости. Например, наследники могут получить квартиру, земельный участок, дом или гараж наследодателя.

Также существуют и иные формы собственности, передаваемой в порядке наследования:

  • Денежные вклады, ценные бумаги, доли в ООО.
  • Транспортные средства, личные вещи.
  • Членство в товариществе, дачи, земельные участки особого назначения.

На получение всего этого близкие умершего могут претендовать. Однако невозможно принять то, в отношении чего у отдающего не было установлено право собственности. Это касается имущества, принадлежащего другими лицам, но используемого наследодателем. Также не наследуются владения, находящиеся в аренде.

Произвести вступление можно двумя способами: путем совершения фактического принятия имущества либо оформления свидетельства о праве на наследство через нотариуса. Воспользоваться одним из способов необходимо в течение полугода с даты смерти отдающего (статья 1154 ГК РФ).

Каковы особенности принятия наследства? Для получения права собственности в отношении оставленного имущества необходимо оформить свидетельство о вступлении и обратиться в регистрационные органы для переоформления права собственности. О том, как получить наследство через нотариуса, читайте в нашей статье: «Оформление свидетельства о праве на наследство».

Наследование долей в ООО

Различные формы бизнеса, как и другое имущество, является частью наследственной массы. Например, преемники покойного гражданина могут претендовать на получение принадлежащей ему доли ООО. Но тут существует несколько особенностей, о которых нужно знать.

Согласно статье 1176 Гражданского кодекса РФ размер уставного капитала ООО, принадлежащего отдающему, передается по наследству его преемникам. Также осуществляется переход доли в ООО.

Не всегда наследники погибшего акционера могут принять его долю в бизнесе и приступить к управлению ею. Например, для вступления в наследование доли ООО необходимо получить согласие от других совладельцев предприятия. Для этого нужно собрать всех акционеров и заключить с ними соглашение.

При отказе других членов общества принимать наследников в качестве владельцев доли, а также если по уставу общества наследственный переход акций невозможен, преемники имеют право на получение компенсации. Ее размер определяется стоимостью доли, принадлежащей наследодателю, на основании документации предприятия.

Если же ограничений к принятию доли в ООО нет, то после собрания акционеров наследники могут стать совладельцами предприятия, внеся изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Денежные средства в наследство

Помимо принятия различных форм бизнеса по наследству, существуют и иные особенности наследования имущества. Одно из них – это возможность принятия после смерти близкого человека его финансовых активов, в состав которых входят денежные средства, банковские вклады, а также обязательства по выплатам в отношении отдающего со стороны третьих лиц.

Преемники умершего имеют законное право требовать с должников исполнения обязательств в отношении наследодателя. Например, таким образом, можно принять по наследству долги, обязательства по выплате заработной плате, пенсии и иным видам выплат.

Один из видов наследственного имущества – это банковский вклад. Получить его наследники могут только после оформления свидетельства о вступлении у нотариуса. Для этого нужно предоставить юристу сведения о вкладе и следующие документы:

  • Договор банковского обслуживания.
  • Вкладную книжку.

Но не всегда эти документы есть в наличии у родственников покойного. Если претендентам известно о том, что у отдающего был вклад, то об этом следует сказать нотариусу. Специалист имеет законное право отправить в указанный банк запрос о наличии вклада.

Не передаются по наследству личные права покойного, например, на получаемые им алименты. А вот унаследовать долги умершего можно. Согласно статье 1175 ГК РФ преемники, осуществившие вступление, должны погасить обязательства в сумме, не превышающую стоимость принятого имущества.

Наследование некоторых видов прав покойного

Получить после смерти родственника можно не только основные виды имущества, например, недвижимость, но и иные, специфические объекты права. К таковым можно отнести:

  • Неприватизированную недвижимость.
  • Имущество, полученное по особым государственным программам.
  • Награды.
  • Паевые выплаты.

Каковы особенности наследования неприватизированного имущества? Несмотря на то что программа по приобретению государственной недвижимости в собственность существует уже давно, не все граждане воспользовались такой возможностью. Одна из особенностей неоформленного наследства – это невозможность его принятия.

Неприватизированная земля или квартира будет передана в пользу зарегистрированных на ней лиц. При отсутствии таковых имущество перейдет в пользу государства.

Однако владения, принадлежащие наследодателю на основании договора найма, можно принять, если отдающий при жизни начал процесс приватизации. Его преемники имеют право обратиться в суд и признать за умершим родственником право собственности, закончив тем самым процесс переоформления имущества.

В отношении объектов владения, полученных по специальным программам от государства, все предельно просто. Имущество признается собственностью умершего, а значит, передается по наследству. Например, можно получить таким образом квартиру или автомобиль, приобретенный покойным по льготной программе.

Согласно статье 1185 Гражданского кодекса РФ награды гражданина от государства являются его собственностью и передаются наследникам в общем порядке вступления.

Принятие в наследство имущества с ограниченными правами владения

А каковы особенности наследования отдельных видом имущества, оборот которых ограничен государством? На территории РФ существует две формы объектов собственности, одна из которых не требует получения специального разрешения на ее использования. Второй тип имущества, например, оружие требует особого отношения и наличия специального разрешения от органов власти.

Оружие, наркотические и медицинские препараты, отсутствующие в свободной продаже, могут быть переданы по наследству. Однако для их получения необходимо соблюсти определенные условия.

К наследованию допускаются отдельные виды имущества, в отношении которых у отдающего имелись права собственности и специальное разрешение. Ограниченно используемые владения могут быть переданы как по закону, так и по завещанию. Однако принять их может не каждый получатель.

При наследовании оружия или иного ограниченного имущества наследники должны иметь специальные разрешения. При отсутствии таковых документов преемники могут их оформить при оформлении принятия наследства.

Если же у получателей нет разрешения и получить его они не могут, то ограниченно используемое имущество передается в пользу государства. Наследники получат компенсацию в размере рыночной стоимости изъятых владений.

Не смогли найти ответ на свой вопрос и вам нужна помощь опытного специалиста? Задайте свой вопрос нашему юристу прямо сейчас, и мы бесплатно вас проконсультируем по вашим правам и возможностям в соответствии с актуальным законодательством 2018 года.

Наследование отдельных видов имущества и имущественных прав

Объектами наследования называется имущество, принадлежавшее наследодателю и предназначенное для передачи его преемникам. В число собственности может входить как само принадлежащее умершему имущество, так и права и обязанности по нему.

Возможность и порядок передачи имущества по наследству существенным образом зависят от следующих значимых факторов:

  • форма вещного права на имущество умершего — находилось ли оно на момент смерти наследодателя в его частной собственности, на условиях социального или коммерческого найма (аренды), безвозмездного пользования, под залогом (в том числе ипотекой) или под другими условиями пользования и владения;
  • вида наследственного имущества — вещи (движимые и недвижимые, потребляемые или непотребляемые, делимые или неделимые и т.п. ), имущественные права и обязанности.

Возможность передачи жилья по наследству

Наследодатель имеет право распоряжаться только недвижимостью, находящейся в его собственности, то есть купленной, полученной по договору приватизации, дарения или в результате иных сделок. Лишь такое жилое помещение может передаваться по наследству на основании закона или завещания.

Источник: https://do-finance.ru/osobennosti-nasledovaniya-otdelnyh-vidov-imushhestva-slozhnye-sluchai-peredachi-po-nasledstvu

Адвокат24
Добавить комментарий